Как отказаться от российского наследства в Германии

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как отказаться от российского наследства в Германии». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Стоимость нотариальных услуг регламентируется Налоговым кодексом, вернее, его ст. 333.24, в которой указаны размеры госпошлины за совершение нотариальных действий. Так, например, стоимость оформления отказа от наследства в пользу другого наследника составляет 100 рублей, а оформление доверенности представителю – 200 рублей. Однако эта сумма не является окончательной, так как вам будет необходимо оплатить консультацию нотариуса и техническую работу, что увеличивает конечную сумму.

Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

Брату, проживающему за границей, можно поступить следующим образом:

  • направить нотариусу по месту открытия наследства ценное письмо с уведомлением и описью вложения с заявлением об отказе от наследства в пользу одного из братьев (если подобное письмо возможно направить из-за границы);
  • обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение России на территории иностранного государства и сделать доверенность на одного из братьев, в которой должно быть четко прописано полномочие на отказ от наследства. Эту доверенность нужно будет прислать по почте в Россию;
  • пропустить шестимесячный срок для принятия наследства, вследствие чего квартира будет поделена между братьями, вступившими в наследство.

Комментарий к ст. 1157 ГК РФ

1. Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника. В связи с этим наследник по закону или по завещанию в течение шестимесячного срока на принятие наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или завещанию либо может отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства.

Установлено общее правило, согласно которому при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Однако следует иметь в виду, что государство может отказаться от наследства по завещанию, если оно в завещании названо наследником.

Следует различать отказ от иска при рассмотрении спорного наследственного дела и отказ от наследства. Так, после смерти А. в качестве наследственного имущества осталось домовладение, находящееся в Московской области, авторское право и банковские вклады. Между наследниками возник спор о разделе домовладения. Причем несколько наследников постоянно жили в спорном домовладении и считали его своей собственностью, а другие жили в Москве. Наследники, проживавшие в Москве, предъявили иск о праве собственности на домовладение, однако впоследствии от иска отказались, заявив, что на наследство не претендуют, и домовладение было разделено между оставшимися наследниками. Вскоре все наследники обратились в нотариальную контору с просьбой выдать им свидетельство о праве на наследство в виде банковских вкладов и авторского права. Нотариусом такое свидетельство им было выдано, поскольку формального отказа от наследства не было.

Будучи односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан недействительным по общим основаниям признания сделки недействительной. Наиболее распространенными являются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен:

1) лицом, не способным в момент отказа от наследства осознавать значения своих действий или руководить ими;

2) под влиянием заблуждения;

3) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств;

4) в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрывалась сделка по купле-продаже наследуемого имущества).

Так, например, отказ от наследства может быть совершен в пользу лица, которого отказывающийся считал наследником. Однако в результате выяснилось, что он таковым не являлся. Такой отказ может быть признан недействительным как совершенный под влиянием заблуждения (ошибка в факте). Если же была совершена ошибка в составе наследства, размере долгов, обременяющих наследство, то такая ошибка не может служить основанием для признания отказа недействительным.

В практике был случай, когда один из наследников вынудил другого отказаться от своей части наследства, угрожая в противном случае разгласить семейную тайну последнего.

2. В п. 2 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство всеми допускаемыми законом способами. Более того, даже если наследник уже принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.

В данном случае необходимо учитывать, что наследник, распорядившийся частью наследственного имущества в связи с фактическим вступлением во владение им, а затем отказавшийся от наследства, ставит тем самым в невыгодное положение кредиторов наследодателя и ограничивает возможность удовлетворения их требований. Сам же он, отказавшись от наследства, выбывает из числа наследников, несущих ответственность по долгам наследодателя. Кроме того, отказ от наследства после его принятия путем совершения фактических действий может вызвать всякого рода злоупотребления (например, присвоение наиболее ценных вещей), которые принесут ущерб другим наследникам, позже вступивших в фактическое владение наследственным имуществом или же подавших заявление в нотариальную контору (нотариусу) о принятии наследства.

Решение этой проблемы имеет особое значение в тех случаях, когда наследник проживает совместно с наследодателем и в силу этого факта автоматически вступает в наследство. Таким образом, такой наследник не имел бы возможности вообще отказаться от наследства.

Согласно п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» по истечении указанного в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от наследства.

3. Отказ от наследства носит безусловный характер, и в соответствии с п. 3 комментируемой статьи отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Таким образом, подав заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник впоследствии не вправе претендовать на наследство. И, наоборот, не допускается отказ от наследства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Также не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник свое субъективное право на отказ может реализовать только один раз. Признать такой отказ недействительным может только суд по основаниям, предусмотренным законодательством.

Особенности наследования по закону в Российской Федерации

Приобрести статус наследника возможно по двум основаниям.

Первый способ подразумевает изъявление воли наследодателя, его желание отблагодарить и оставить всё, что у него есть определённому человеку, с которым наследодатель находился в добрых и дружеских отношениях. В данном случае это достигается путём составления завещания наследодателем. А второй способ, называемый наследованием по закону, наступает вследствие наличия родственных отношений с наследодателем и отсутствием завещания.

Наследование по закону имеет ряд особенностей, благодаря которым оно отличается от основания наследования по завещанию.

Одной из важнейших особенностей наследования по закону является наличие межу наследодателем и лицом, вступающим в наследование родственных связей.

Следующей особенностью наследования по закону является наличие в порядке наследования определённой очерёдности, определяемой в зависимости от близости родственных уз, то есть чем роднее приходится человек к наследодателю, тем выше очередь вступления в наследство. Так, к примеру, родители и дети наследодателя являются наследниками первой очереди, так как имеют самую близкую связь с наследодателем.

Еще одной особенностью наследования по закону можно назвать существование в наследстве обязательной доли, причитающейся определённой категории лиц. Данное право наступает вне зависимости, имеется ли завещание или нет.

Свидетельство о праве на наследство по закону является документом, выдачей которого заканчивается этап вступления в наследство. Оно является своеобразным официальным подтверждением вступления в наследование по закону и заключает в себе основания для наследования, данные наследника (наследников), а также данные приобретаемого имущества. Собственно получение данного свидетельства выступает заключительным этапом, так как после получения свидетельства наследник законно вступает в наследование и становится собственником перешедших к нему материальных и иных имущественных благ.

Данный документ предоставляется в нотариальной конторе по месту открытия наследства после завершения положенного срока, выделенного для принятия наследства. Бывают и допустимы случаи, когда выдача свидетельства может быть раньше установленного срока, т. е. до истечения полугода, но это допустимо только в том случае, если кроме лиц, заявивших свои права на наследства, отсутствуют или исключены другие претенденты. Примером может служить случай, в котором дети унаследовали от умершего родителя квартиру. Всё это время они проживают в ней, оплачивают квартплату и совершают все необходимые действия. Так как они выступают наследниками первой очереди, других претендентов на данное наследство не имеется, нотариус может пойти навстречу, и, имея всю необходимую документацию, выдать свидетельство до истечения установленного срока.

При наследовании недвижимости, в качестве которой могут служить городские либо загородные дома, земельные участки, квартиры, действуют определённые условия, среди которых можно выделить:

1. Дело о наследовании по закону открывается по месту нахождения недвижимости.

2. Датой и временем открытия наследства рассматривается день, когда наступила смерть владельца. Иначе говоря, наследник может подать заявление нотариусу спустя месяц, либо два, но полугодовалый срок, установленный для принятия наследства, исчисляется со дня кончины наследодателя.

3. При наследовании имущества несколькими лицами, т. е. наследниками, имущество распределяется в равных долях. Таким образом, при наследовании детьми из многодетной семьи дома родителей вследствие их смерти, данное имущество будет распределяться поровну в равных долях. А если кто-то из них изъявит желание продать свою долю, то он должен вначале предложить её другим совладельцам, а если те объявят о своём отказе, то он уже вправе продать её посторонним лицам.

4. Если очередные наследники признаются недостойными, в случае, например, если при жизни наследодателя они с ним плохо обращались, не оказывали необходимую медицинскую помощь, не заботились о его здоровье и его самочувствии, и всеми своими действиями вели к скорейшей смерти наследодателя, то в данном случае право на наследственное имущество переходит к следующим по очереди наследникам.

Читайте также:  Способы иммиграции в Австрию в 2023 году

5. В случае, если наследующие друг другу родственники умирают в один день, например, по причине стихийных бедствий, автокатастрофы либо других несчастных случаев, право наследования переходит к очередным наследникам.

6. Вследствие полного отсутствия очередных наследников и отсутствия завещания, по истечению срока, равного шести месяцам, имущество переходит в собственность государства, приобретая статус выморочного имущества.

В случае образования спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, которые располагаются на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества, иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подаётся по месту нахождения любого из них.

При наследовании по закону денежных вкладов наследодателя существуют определённые тонкости, среди которых можно выделить:

– случае, если в течение положенного срока наследник не объявится и не обратится в банк, банк оставляет за собой право самостоятельно не разыскивать положенных наследников. В таком случае денежные средства переходят в собственность государственного имущества.

Лица, которые занимались организацией похорон наследодателя и затратили на это свои собственные денежные средства, могут возвратить некоторую сумму с вклада наследодателя, даже не дожидаясь срока, равного шести месяцам. При этом данное лицо может не состоять с наследодателем в родственных связях. В свою очередь, могут быть возмещены затраты, связанные с покупкой лекарств для наследодателя при его жизни и проведением процедур, обследований.

Максимальная сумма для выдачи составляет сорок тысяч рублей на основании предъявлении квитанций и постановления нотариуса.

В случае если у наследников нет на руках доказательств вклада, сберегательной книжки, карточки, квитанций, либо договоров, но они уверены в том, что они имеются, то нотариус вправе сделать запрос в банк, где хранятся денежные средства и вклады. После получения подтверждения будет осуществлена процедура оформления права наследования.

Следует также учитывать, что наследование по закону подразумевает и несёт в себе переход не только наследственного имущества, но и кредитных обязательств и долгов. Так, при наследовании долгов учитываются следующие обстоятельства:

– наследование долгов осуществляется совместно с наследованием недвижимого и движимого имущества, либо других материальных благ. В данном случае обязанность наследников состоит в погашении долгов наследодателя. Если наследников имеется несколько, то они погашают данные долговые обязательства в долевом соотношении, в таком же, как и в получении наследства.

Погашение долгов осуществляется только в пределах полученного. Так, например, если от наследодателя к наследникам переходит старый автомобиль и кредит в крупную сумму, то в таком случае банки вправе требовать с наследников сумму, не превышающую оценочную стоимость автомобиля. А если после наследодателя остались только долговые обязательства, материальные блага, переходящие в наследство, отсутствуют, то в таком случае долги не переходят по наследству.

Нотариальная защита наследственных прав и интересов

Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В то же время наследник определяется не сразу, а по истечении установленного законом периода времени, во время течения которого наследственная масса нуждается в защите и охране.

Защита наследственных права и интересов осуществляется как в судебном, так и во внесудебном порядке путём совершаемых нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных действий по охране наследственного имущества. Как справедливо отмечает А. А. Журавлева: «Сохраняя имущество в неизменном виде, нотариальные органы способствуют реальному, беспрепятственному осуществлению прав на него правопреемниками наследодателя».

Следует согласиться с Л. Б. Ситдиковой, которая отмечает, что под нотариальной деятельностью по реализации наследственных прав и интересов понимаются «…действия нотариусов по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав третьих лиц (например, кредиторов наследодателя), а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства».

Если рассматривать основные задачи и принципы нотариальной деятельности по защите наследственных прав, то можно указать такие, как 1) оказание квалифицированной юридической помощи; 2) содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые обратились за совершением нотариальных действий; 3) формирование уважительного отношения к закону; 4) нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов с целью придания им достоверности.

В качестве действий нотариуса по защите наследственных прав и интересов граждан можно назвать выдачу свидетельства о праве на наследство, оповещение наследников об открытии наследства, удостоверение завещания, принятие и отмена мер по охране наследственного имущества и управлению им и ряд других действий, предусмотренных «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате».

На наш взгляд, основными способами нотариальной защиты наследственных прав являются меры по охране наследственного имущества и управления им. Если рассматривать охрану наследственных прав как правовой институт, то она представляет собой систему юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых наследников и иных лиц, имеющих интерес в наследственном имуществе. Меры по охране и управлению наследством принимаются нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению наследников, исполнителя завещания, органов местного самоуправления или других лиц, которые могут действовать в интересах сохранения наследственного имущества.

К мерам по охране наследственных прав следует отнести составление описи наследственного имущества, проведение оценки наследственной массы, уведомление компетентных органов о наличии в составе наследства имущества с особым правовым режимом, хранение наследства, надлежащее уведомление всех лиц, призванных к наследованию, выдача свидетельства о наследовании. Рассмотрим их более подробно.

При открытии наследственного дела нотариус по месту открытия наследства составляет опись наследственного имущества. Это происходит по заявлению заинтересованных лиц или по инициативе самого нотариуса, когда в этом возникает необходимость в интересах наследников, кредиторов, отказополучателей или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). Иными словами, у нотариуса нет обязанности производить опись наследственного имущества, что может привести к утрате наследственной массы или её части и нарушению законных прав заинтересованных лиц.

Гарантии сохранности наследственного имущества появляются только при составлении описи наследственного имущества. В этой процедуре обязательно участие заинтересованных лиц, как правило, это наследники или кредиторы наследодателя.

С целью обеспечения сохранности наследственного имущества и соблюдения законных прав и интересов заинтересованных лиц предлагаем внести изменения в ст. 64 закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», обязав нотариуса при открытии наследственного дела проводить опись наследственной массы.

Обязательность проведения описи наследственного имущества решит и ещё одну проблему – отказа от уже принятого наследства.

Анализ законодательства показывает, что данная процедура нормативно не регламентирована. Систематическое толкование законодательства позволяет предположить, что если наследник отказывается от ранее принятого наследства, то он обязан вернуть его согласно оформленным документам. Это свидетельство о праве на наследство и опись наследственного имущества. В ситуации, когда опись наследственного имущества не проводилась, а в свидетельстве указано только наиболее ценное имущество, нотариусу затруднительно проконтролировать возврат имущества в полном объёме и в том состоянии, в котором оно было получено наследником.

Другой действенной мерой по защите наследственных прав являются действия нотариуса по хранению наследственного имущества. Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными ценностями, драгоценными металлами и т. п., то оно может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем. При этом, если хранитель не является наследником, то он вправе получать от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.

В том случае, если в составе наследственной массы имеется имущество, которое требует не только охраны, но и управления (например, предприятие как имущественный комплекс, ценные бумаги, исключительные права и др.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления имуществом. Согласно ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному управляющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Одним из главных способов защиты наследственных прав является выдача свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нём наследственное имущество.

Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания возникновения имущественного права наследника, которое ранее принадлежало наследодателю. Выдача свидетельства производится нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, принявшим наследство в установленном порядке, в соответствии с их письменным заявлением, однако возможна подача заявления по почте и передача заявления представителем наследника.

В последних случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом.

Наследственный фонд и совместное завещание как новые способы передачи имущества в наследственных правоотношениях

К новым способам передачи имущества в наследственных правоотношениях относятся: наследственный фонд, совместное завещание и наследственный договор.

Для начала автор предлагает осветить вопрос о наследственных фондах.

Возможность учреждать наследственные фонды в том или ином виде давно существует в праве Великобритании, США, Австрии, Германии и других стран.

Самым известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии. Ещё один пример – фонд Генри Форда, получивший все активы компании Ford. Он является одним из крупнейших фондов, занимающихся благотворительностью. Также фонд Роберта Боша, созданный основателем известного немецкого концерна. Этот фонд финансируется за счёт дивидендов от акций концерна и предоставляет гранты в образовании, медицине и культуре.

Создание наследственного фонда направлено прежде всего на то, чтобы обезопасить наследственное имущество наследодателя после его смерти, обеспечить эффективное управление этим имуществом, не прибегая к зарубежным финансовым институтам.

С изменениями в законодательстве расширились возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Именно для этого законодатель предусмотрел новые правовые средства, призванные обеспечить управление наследственным имуществом после смерти наследодателя, в частности, новую для нашего наследственного права конструкцию – наследственный фонд. Прежде всего наследственный фонд представляет собой особый способ управления наследственным имуществом (бизнесом, активами и иным капиталом), которые остаются после смерти наследодателя.

Правовой статус наследственного фона определяется как общими правилами, предусмотренными ГК РФ для фондов, так и специальными правилами, предусмотренными непосредственно для наследственных фондов.

Читайте также:  Правила продажи билетов военнослужащим

Законодатель определяет наследственный фонд как создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ).

В соответствии с понятием наследственного фонда решение об учреждении наследственного фонда принимается наследодателем (завещателем) при составлении завещания и является неотъемлемой частью завещания. Завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, подлежит нотариальному удостоверению. Создание наследственного фонда не может быть принято в форме закрытого завещания (п. 5 ст. 1126 ГК РФ).

Наследственный фонд создаётся и начинает функционировать после смерти завещателя.

Основным признаком существования наследственного фонда является решение наследодателя об учреждении фонда. И это не формальный документ, он требует существенной проработки с привлечением профессионалов в сфере управления бизнеса по различным направлениям.

При этом такое решение должно содержать сведения: об учреждении наследственного фонда после смерти завещателя; об утверждении завещателем устава наследственного фонда; об условиях управления наследственным фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда; об условиях распоряжения имуществом и доходами наследственного фонда; о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц (п. 4 ст. 50.1, ст. 123.20-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

Условия управления наследственным фондом до направления нотариусом в уполномоченный государственный орган заявления доводятся им до сведения лиц, входящих в состав органов фонда, и могут быть раскрыты только выгодоприобретателям, а также в предусмотренных законом случаях органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Исходя из положений ч. 5 ст. 123.20-1 ГК РФ ни устав наследственного фонда, ни условия управления наследственным фондом не могут быть изменены после создания наследственного фонда.

Но законодатель предусмотрел исключения из общего правила.

Так, устав и условия управления могут быть изменены в судебном порядке в следующих случаях:

– по требованию любого органа фонда в случаях, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было предполагать;

– если будет установлено, что выгодоприобретатель является недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ), только это обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда.

После смерти наследодателя исполняется его воля, прописанная в завещании, и запускается механизм реализации решения об учреждении наследственного фонда.

После смерти завещателя один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом наследственного фонда передаётся нотариусом в уполномоченный государственный орган, а другой экземпляр решения вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом передаётся нотариусом лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда. В случаях, предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом выгодоприобретателю (п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

В то же время нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда не позднее трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в своём завещании создание наследственного фонда. К заявлению нотариус прикладывает решение об учреждении наследственного фонда и устав наследственного фонда, утверждённый завещателем (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть оспорены в особомпроизводстве выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком или наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или решении об учреждении наследственного фонда распоряжения наследодателя относительно создания наследственного фонда и условий управления им.

Таким образом, наследственный фонд является одним из наследников по завещанию, наряду с другими наследниками, указанными в завещании, или наследниками по закону. В этой связи, как нам представляется, создание и функционирование фонда не ущемляет прав и других наследников, а также интересов кредиторов умершего, если таковые имеются.

Наследственный фонд может быть создан на основании решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда.

Имущество наследственного фонда состоит только из имущества завещателя, а также формируется за счёт доходов от управления имуществом наследственного фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в наследственный фонд не допускается (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Наследственный фонд может иметь любое название по усмотрению завещателя, но в обязательном порядке наименование наследственного фонда должно включать словосочетание «наследственный фонд» (п. 8 ст. 123.20-1 ГК РФ).

После создания наследственный фонд призывается к наследованию по завещанию (п. 2 ст. 123.20-1, ст. 1118–1140 ГК РФ).

Как отказаться от наследства за границей

Каждый гражданин, объявленный наследником, может отказаться от наследия. Для этого он должен написать заявление об отказе от своей доли (как вариант в пользу других кандидатов). Заявление составляется для нотариуса, который непосредственно занимается распределением наследства. Если лицо, которое отказывается от претензий к наследству, не может лично присутствовать, оформить отказ можно через доверенное лицо. Главное, отказ необходимо осуществить до того, как право наследия вступило в силу.

Отказ от наследства за границей отменить невозможно. Когда решение вступило в силу, человек больше не может претендовать на наследство. Под исключение попадают только те лица, которых из завещания исключил сам наследодатель. Наследство, от которого отказались все потенциальные наследники, называется вымороченным. Вымороченное имущество отходит в собственность государства, в котором оно находится.

Способы решения споров по наследству

Если человек не согласен с завещанием или распределением имущества по закону, он вправе использовать ряд методов — решить вопрос мирно, обратиться в суд или передать дело юристам.Выделим каждый из методов отдельно:

  1. Мирное решение вопроса. Любую проблему в вопросе наследования можно устранить, минуя подачу искового заявления в суд. Близкие люди всегда могут договориться о разделе имущества без скандала и судебных разбирательств. В качестве аргумента можно использовать документы, подтверждающие право на наследство.
  2. Обращение в суд. В случае провала мирных переговоров можно переходить к «тяжелой артиллерии» и оформить исковое заявление. Суд рассматривает доказательства, полученные с каждой из сторон, и принимает решение. Успех дела зависит от квалификации привлеченного адвоката.
  3. Привлечение юристов. Еще один путь — передать дело специалистам в вопросах гражданских дел. Такие эксперты изучают пакет документов, разъясняют дальнейшие действия и споры по наследству. Если нет шансов на победу, эксперты обязательно информируют человека.

Решение вопросов по наследственным делам лучше начать с попытки мирного урегулирования, после чего подавать заявление в суд и привлекать юристов.

На что обратить внимание?

Процесс оспаривания происходит в суде, в исковом производстве. Это значит, что его сторонами являются истец и ответчик. Разумеется, не в интересах ответчиков – то есть, других наследников – признание отказа недействительным и перераспределение имущества.

Мнение эксперта
Алексей Петрушин
Юрист. Специализация семейное, жилищное право.

В качестве третьего лица может быть привлечен нотариус, который участвовал в оформлении «отказной».

Именно на нотариуса была возложена обязанность разъяснить наследнику правовые последствия отказа, проверить, является ли он дееспособным, не совершает ли отказ под воздействием ошибки, заблуждения, обмана, угрозы, насилия. Поэтому такой судебный процесс – серьезный удар по репутации нотариуса. А поскольку он – профессиональный юрист, для противостояния ему необходимо хорошо подготовиться и тоже заручиться квалифицированной поддержкой.

Но главное – подготовка сильной доказательной базы. Не имея убедительных доказательств, затевать судебный процесс – напрасная трата времени и усилий!

Отказ от наследства в зарубежном гражданском законодательстве

.И.) Дата размещения статьи: 15.07.2016 Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства . Согласно принципу универсального наследственного правопреемства наследник имеет право как принять наследство, так и отказаться.

Следовательно, наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства.

Данный способ применяется в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания (или не заключил наследственный договор), либо завещание (или договор) признано недействительным, либо завещание (или договор) не охватывает всего наследственного имущества.

Как правило, во всех системах наследственного права наследниками по закону являются кровные родственники наследодателя и переживший его супруг. Призвание к наследству происходит согласно степени родства в соответствии с установленной законом очередности (степеней, класса, группы) наследников по закону. При наличии наследников первого разряда переживший супруг получает по своему выбору либо право пожизненного пользования на все наличное имущество наследодателя, либо право собственности на одну четверть наследства.

При наследовании вместе с родителями наследодателя переживший супруг получает половину наследства; другая половина делится пополам между родителями наследодателя.

В соответствии с типизацией принципа правопреемства, получателей имущества можно распределить на наследников по закону и наследников по завещанию.

Субъектами отказа от получения имущества и имущественных прав и обязанностей в наследство могут быть как те, так и другие.

Лицами, в пользу которых можно отказаться от получения имущества, могут быть:

  • другие наследники по завещанию;
  • другие наследники по закону, в том числе и те, которые получили право преемства по представлению или по праву трансмиссии (очередь по закону, при этом, может быть любой).

Закон устанавливает перечень лиц, которые не могут получить наследство в результате того, что другой гражданин отказался от него.

К ним относятся:

  • лица, которым подназначен наследник;
  • лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;
  • лица, претендующие на имущество, наследуемое по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам.

Указанные исключения предусмотрены в силу того, что ни один гражданин не должен отказываться или принимать наследство в ущерб своим правам или правам другого гражданина.

Если говорить о получателях, которые имеют право на обязательную часть, то закон предусматривает, что такие лица являются незащищенными социально.

Поэтому их отказ от наследства будет иметь негативные последствия для них же самих в социальном плане.

Однако и принятия наследства лицом, которое имеет право на обязательную долю, ущемляет право отказника.

Важным условием отказа от наследства является отсутствие каких-либо оговорок или условий такого действия.

Часто на практике наследник изъявляет желание уступить свою долю в наследуемом имуществе в случае выполнения другим выгодополучателем определенного действия (поступления в ВУЗ, женитьбы и т.д.).

Однако завещание, как и правопреемство по закону, является формой волеизъявления наследодателя.

Если последний не установил условий для принятия наследства тем или иным гражданином, то и выгодополучатель не имеет права на осуществление подобных действий.

Внимание!

Отказ от наследства в пользу других лиц предусматривает отсутствие воли выгодополучателя к принятию имущества и имущественных прав, а не установление им дополнительных условий.

Читайте также:  Маткапитал в Крыму: как получить и на что потратить

Тот же принцип применяется относительно возможности отказа от части наследства.

Так как в наследственную массу входят как права, так и обязанности, возможна ситуация, при которой наследнику попросту невыгодно принимать часть массы.

Самым ярким примером является желание принять имущество, но нежелание принять долговые обязательства. Подобный частичный отказ от наследства недопустим.

Законом установлены два возможных варианта частичного отказа от наследства:

  • отказ от наследования по закону или по завещанию, если выгодополучатель имеет право на оба вида наследования;
  • отказ от наследования по одному из оснований (закон/завещание), если наследник получил одно из этих прав в порядке трансмиссии.

Только в указанных случаях возможным является частичный отказ. Для того чтобы отказаться от наследства, лицо должно подать соответствующее заявление нотариусу, который ведет наследственное дело.

С какого года действует закон об отмене налога на наследство?

Налог на наследие в Российской Федерации отменён с 2006 года, однако если же наследство гражданину поступает из-за границы, то всё-таки придётся уплатить налоги, которые предусмотрены законодательством государства, откуда поступает доход. Разберём в каких странах нужно платить налог и какой его размер по отношению к наследству.

  1. В оффшорных странах налог на наследство не предусмотрен.
  2. В Англии налог будет зависеть напрямую от стоимости наследия (если это имущество). К примеру, 40% от стоимости имущества придётся отдать государству, если его оценочная стоимость свыше 325000 евро.
  3. Во Франции размер налога будет зависеть от близости родства наследников: для близких родственников – это 40%, а для непрямых – 60%.
  4. В Испании налог на наследство, если оно оценивается до 150 000 евро будет составлять 9%, а если 500 000 евро, то в 20%.
  5. В Болгарии налог не предусмотрен для членов семьи. Если наследство переходит к непрямым родственникам, то налог будет оплачен только в случае, если наследие превышает 250 000 левов.

Свобода завещания, как известно, выступает основным принципом наследственного права для законодательства любого государства. Российский законодатель также использовал этот принцип, отдав приоритет над законной очередностью призвания к наследованию последней воле умершего.

Между тем в российском наследственном праве к совершению завещания применяются правила о сделке, что требует наличия у лица, ее осуществляющего, необходимых полномочий, т.е. правосубъектности, которая в полном объеме возникает при достижении таким лицам 18-летнего возраста.

Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории — 15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии — 16, в Швейцарии — 18 лет. Определение возраста зависит от исторических законодательных традиций, развития культуры и иных факторов (этнических, географических) той или иной страны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), то из смысла приведенной нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.

Различные подходы существуют и в порядке совершения завещаний.

Необходимо также учитывать соблюдение коллизионных норм, действующих в том или ином правопорядке. Например, такая коллизионная привязка, как применение закона «места жительства завещателя» вполне может привести к тому, что и российский гражданин будет вынужден подчинить свое завещание той форме, которая воспринята иностранным государством.

Соотношение наследственных прав родственников

Интересный пример соотношения наследственных прав содержит законодательство Франции. При переходе наследственного имущества к восходящим или к боковым родственникам оно делится на две равные части, этот институт носит название правило «о трещине» (fente). Половина поступает к родственникам по отцовской линии, а половина — по материнской. В этом случае имеются как бы два наследства: часть, причитающаяся каждой линии, распределяется по общим правилам независимо от того, как распределяется наследство в другой линии. Может, в частности, случиться, что в одной линии будут наследовать лица одной очереди (например, восходящие), а во второй — другой (например, боковые родственники).

Следует отметить, что ни в Германии, ни во Франции отчим и мачеха, а также фактические воспитатели наследодателя, пасынки, падчерицы и фактические воспитанники, если они не были усыновлены наследодателем в установленном законом порядке, не являются наследниками по закону.

Что касается Англии, то если нет пережившего супруга и нисходящих, наследником следующего класса являются родители, причем приемные родители приравниваются к родным, они получают наследство в полную собственность в равных долях. Если у наследодателя остался лишь один из родителей, он получает все наследство в полную собственность (в Англии нет разделения наследства на материнскую и отцовскую линию).

Наследование предприятий

Наследование предприятий как в российском, так и в иностранном правопорядке регулируется по схожей схеме. Причем иностранный законодатель в некоторых случаях отходит от определяющего предприятие имущественного режима как имущественного комплекса, что, в частности, проявляется в возможности изменять состав предприятия вплоть до полного его «уничтожения» (при продаже имущественного комплекса по частям). Поэтому в сегодняшнем отношении законодателей иностранных государств к разделам наследуемых предприятий прослеживается стремление примирить два противоречия: с одной стороны, раздел предприятия уменьшает его стоимость и невыгоден не только наследникам, но и обществу в целом; с другой стороны, невозможно как запретить наследнику раздел наследственного имущества, так и передать наследственное имущество в монопольное владение лишь определенной части наследников. Потому, например, Гражданский кодекс Японии содержит возможность ограничения свободы раздела наследственного имущества как завещанием, так и судом (ст. ст. 907 — 908 ГК Японии), однако срок такого ограничения не может превышать пяти лет. При этом завещанием может быть предусмотрен способ такого раздела

Различным образом в законодательстве зарубежных стран регулируется вопрос об ответственности наследников, вступающих в коммерческую организацию на место наследодателя. Так, в Германии наследник полного товарища, вступивший в товарищество, несет ответственность наравне с другими участниками по обязательствам товарищества, возникшим до его вступления (§ 128 — 130 Торгового уложения Германии). Исключение составляет случай, когда наследник, вступая в товарищество, оговорит, что ему при сохранении прежней доли прибыли будет предоставлено положение лица, не несущего личную ответственность (т.е. права коммандитиста) (§ 139 Торгового уложения). В такой ситуации полное товарищество превращается, по существу, в коммандитное. По-разному в законодательстве западных стран решается общий вопрос о переходе от прежнего владельца предприятия к новому владельцу (покупателю, наследнику) требований и долгов, связанных с деятельностью предприятия. По праву ФРГ, Нидерландов, Швейцарии и Италии они, при наличии определенных условий, передаются от прежнего владельца предприятия к новому владельцу. Французский и американский опыт определяет, что продажа торгового фонда или комплексное отчуждение не влечет за собой переход этих прав и долгов к покупателю.

Наследство за рубежом — вступление и как узнать

Современных гражданским законодательством предусмотрены два варианта наследования:

  • По закону. В данном случае подразумевается процесс перехода имущества покойного к его близким родственникам;
  • По завещанию. В такой ситуации наследниками являются люди, указанные в особом документе – завещании. Закон позволяет указывать в завещании в качестве наследников как кровных родственников, так и посторонних лиц. Кроме того, по воле покойного имущество может отойти также в собственность юридического лица или же в собственность государства.

Принятие наследства является по своей юридической сущности односторонним выражением воли наследника. Исходя из этого, принятие наследства является правом, а не обязанностью, поэтому от его реализации можно свободно отказаться. Право на отказ от наследства распространяется как на наследников по закону, так и на наследников по завещанию.

В наследственном праве применяется принцип свободного распоряжения имуществом, принадлежащем на основе права собственности. Этот принцип в наследственных правоотношениях выражается в том, что наследодатель в завещании указывает список конкретных лиц с перечнем причитающихся им долей. В свою очередь, наследник, желающий отказаться от своей доли, может это сделать только в пользу лиц, указанных в завещании. Отказ в пользу третьих лиц по закону не допустим.

В случае, если наследник так и не решил, кому он желает передать свою долю после отказа, то она будет перераспределена между наследниками. При этом, применяется правило очередности, то есть доля делится на равные части и передается наследникам первой очереди. Если таковые отсутствуют, то между наследниками второй очереди и т.д. При наследовании по завещанию доля распределяется между лицами, присутствующими в завещании.

Также, практике известны случаи, когда наследодатель предвидит возможный отказ от наследства. При этом, он в тексте завещания указывает лицо, в пользу которого должен быть совершен такой отказ. Наследники обязаны соблюсти это требование, поэтому отказ от наследства в пользу других лиц, хоть и указанных в списке наследников, становится невозможным.

В некоторых ситуациях завещатель указывает «запасного наследника». Такая мера может применяться в случае, если наследодатель по тем или иным причинам не уверен, что первый наследник доживет до открытия наследства. Если все же подозрения покойного оправдаются, указанная доля отходит «запасному наследнику».

Важно: Отказ от части наследства по закону не допускается. Из данного правила все же есть исключение. Это касается случаев, если наследник принимает часть имущества по закону, а часть по завещанию. В такой ситуации он вправе принять, например, только имущество, указанное в завещании, и при этом отказаться от получения доли, причитающейся ему по закону.

Согласно ст. 1159 ГК РФ при принятии решения об отказе от наследства лицо должно написать соответствующее заявление. Его следует передать лицу, которое ведет наследственное дело. На практике чаще всего таким лицом является нотариус.

Такое заявление можно подать лично. Для этого нужно посетить нотариуса и передать его. Помимо этого, допустимо отправить отказ от наследства почтовым отправлением. При выборе этого способа требуется обратиться к нотариусу, чтобы он засвидетельствовал подлинность подписи отказавшегося лица. Также, отказ от наследства может быть передан нотариусу, ведущему наследственное дело, законным представителем отказавшегося лица. Чаще всего им является нанятый специально для этого адвокат.

Заявление об отказе от наследства составляется в произвольной форме. Несмотря на это, оно должно соответствовать требованиям, установленным законом:

  • Должно содержать ФИО и паспортные данные заявителя;
  • Содержать данные о наследодателе;
  • Должно быть указано основание наследования: по закону или по завещанию;
  • Непосредственно сам сформулированный отказ. При этом, причины принятия такого решения указывать необязательно;
  • Указание на лицо, в пользу которого заявитель отказывается от своей доли, если таковое имеется;
  • Дата составления документа и подпись заявителя.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *